Причины судебных ошибок при вынесении решения гпк

Не так давно меня пригласили выступить на Ковалевских чтениях в Екатеринбурге. Это мероприятие  в основном посвящено проблемам уголовного права, но была и общая панель, посвященная судебным ошибкам. Тема моего выступления была такая: почему судьи арбитражных судов допускают ошибки при разрешении дел.

Ниже — текст моего выступления, переданный очень близко к тому, что я говорил. Автор текста — Екатерина Стихина 

За приглашение участвовать в таком интересном мероприятии — большое спасибо Denis Puchkov.

* * *

— Семь лет своей жизни я провел в судебной системе, работал в аппарате Высшего арбитражного суда, не понаслышке знаю судейский корпус и вправе рассуждать о причинах судебных ошибок, которые допускают в арбитражных судах при рассмотрении гражданских споров. Для себя я выделяю пять ключевых причин появления судебных ошибок, которые потом обсуждаются в вышестоящих инстанциях.

Первая: к сожалению, правила Арбитражного процессуального кодекса требуют, чтобы суд огласил резолютивную часть судебного акта сразу после окончания слушаний. То есть стороны выступили, суд удаляется в совещательную комнату, потом выходит и провозглашает резолютивку. После этого суд должен в течение некоторого времени — которое установлено кодексом — написать полный текст судебного акта. Раньше я довольно часто слышал от коллег-судей, что дел у них очень много, а времени мало. За день, например, нужно рассмотреть 15 больших сложных споров.  

Я успеваю полистать дело, у меня сложилось какое-то первое впечатление о нем, потом послушал стороны, удалился в совещательную сторону, вынес решение, огласил, — говорили судьи. — Начал отписывать решение, погрузился подробнее в детали, изучил документы… Черт! Я неправильно решил дело! Провозгласил неверное решение! Надо было отказывать в иске, а я его удовлетворил.  

Можно ли упрекать судью в такой ошибке? Я думаю, нет. Это общий порок того, как устроено рассмотрение гражданских споров в России. Дел слишком много, судей мало, нагрузка на них чересчур большая. Кроме того, к огромному сожалению, процессуальные кодексы устанавливают краткие и неоправданные сроки для рассмотрения дел, в течение которых суд должен вынести решение. Это вообще стилистическая особенность именно российского гражданского процесса — устанавливать сроки для рассмотрения дел. А ведь хорошее правосудие не может быть быстрым. И уж тем более хорошее правосудие не может быть поставлено в жесткие рамки процессуальных сроков для рассмотрения дел.

То есть первую проблему можно эффективно решить, отказавшись от принципа обязательности оглашения судебного акта незамедлительно после окончания слушаний. Судье нужно дать время подумать, почитать, походить, возможно, пообсуждать с коллегами те правовые вопросы, над которыми он рассуждает.  

Вторая причина ошибок связана с тем, что многие судьи, которые рассматривают гражданские дела, не всегда осознают отличия стандартов доказывания, которые есть в гражданском процессе и в уголовном. Так, уголовный процесс основан на стандарте доказывания «Вне всяких разумных сомнений». То есть не должно остаться никаких сомнений в том, что подсудимый виновен.

В гражданском процессе стандарт доказывания совсем другой — «Баланс вероятности». То есть скорее был факт, чем его скорее не было. Скорее да, чем скорее нет. Скорее директор действительно подписал этот договор, чем скорее не подписывал. Скорее товар был передан, чем не был.

Мы видим огромную проблему в том, что судьи, которые разбирают гражданские дела, допускают смешение стандартов доказывания. И в первую очередь — в делах о взыскании убытков. Наша судебная практика на протяжении полутора десятков лет пришла к тому, что стандарт доказывания в делах о взыскании убытков был, по сути, задран до того же стандарта, что используется в уголовных делах. Итог очень простой: истец никогда не может доказать убытки. И получается, что самый главный иск в арбитражном суде, иск кредитора о возмещении причиненных ему убытков, — практически проигрышная история. 

Если посмотреть судебную статистику по спорам о взыскании убытков, особенно на их удовлетворяемость, она смехотворна! Такого не может быть в нормальном развитом правопорядке.  

Третья причина судебных ошибок — это относительно невысокая культура структурирования судебных текстов. Как устроено решение по гражданскому делу сегодня в России: это, как правило, сплошной текст. В лучшем случае мы увидим разделение на абзацы, но никаких частей типа «позиция истца», «позиция ответчика», «позиция суда».

Если мы возьмем, например, акты вышестоящих судебных инстанций, то тоже не увидим деления на блоки: позиция нижестоящего суда; причины, по которым вышестоящий суд не согласился с нижестоящим. Суды просто вываливают на нас сплошной текст на 10-15-20-30 страниц, в котором нет элементарной культуры письменной речи — разделения на смысловые блоки!

А когда ты пишешь такой текст, то ошибиться намного легче. Проще пропустить какие-то аргументы, которые были выдвинуты стороной, замолчать их. И наоборот: если в тексте вы указываете: «У истца было пять аргументов», и дальше, как судья, анализируете: «Первый не подходит потому-то, второй отклоняется по такой причине», то вероятность ошибки намного меньше.

Мы до сих пор не научились писать судебные акты правильно и красиво, и это, в том числе, порождает то, что судьи невнимательно относятся к аргументам сторон, просто иногда замалчивают их, и поэтому допускают ошибки. 

Четвертая причина тоже связана с культурой письменной речи, а именно, с культурой написания судебных актов с содержательной стороны.

К огромному сожалению, суды боятся открытых рассуждений. Очень редко когда судья имеет смелость написать: «Свидетель такой-то сказал то-то, но я ему не доверяю, потому что он нервничал, у него бегали глаза. Поэтому те показания, что он дал, скорее всего, недостоверны». Наши судьи не пишут судебные акты от первого лица — я.

Такая деперсонализация, деидентификация судебных актов просто приводит к тому, что судья отстраняется от результата своего творчества, своего детища, и не так тщательно относится к тому, как этот акт будет выглядеть, как будут воспринимать его читатели. (Например, я когда пишу решения по делам, где я выступаю в качестве арбитра, я всегда пишу текст от первого лица «я полагаю», «мне представляется», «меня не убедило» и т.д.).

Давайте возьмем средний акт по гражданскому делу! Что это такое? Это изложение обстоятельств дела, дальше вы увидите 10-15 абзацев, где будут просто процитированы нормы Гражданского кодекса. Например, «в соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом». Как будто мы не знаем, что написано в статье 309 ГК! Зачем это писать? Какой смысл в простом цитировании нормативных актов?  

И мы видим пулеметную очередь из абзацев-цитат законов и дальше: «На основании изложенного суд решил». А где логика? Где рассуждения? Как мы поймем, что суд действительно вывел из неких законоположений какое-то умозаключение? 

Есть исключения из этого правила, конечно. Но, к сожалению, подавляющее большинство текстов, которые сегодня выносят суды по гражданским спорам, на мой взгляд, не очень убедительны.   

И последняя причина ошибок, которые могу допускать судьи, кроется в принципе рекрутинга судейского корпуса.

Не секрет, что основной источник пополнения штата судей в арбитражных судах — это помощники, бывшие секретари судебных заседаний. И, по большому счету, карьера судьи такова: секретарь — помощник — судья. При рекрутинге судей очень опасливо относятся к юристам, которые пришли извне, не работавшим в судебной системе. Мне, например, неизвестны случаи, когда судьями арбитражных судов становились люди, имеющие за плечами практический опыт работы юрисконсультами или адвокатами.

Я не хочу сказать, что помощники судей как судьи хуже, чем бывшие адвокаты. Я хочу просто подчеркнуть: когда карьерная лестница, по которой человек пришел к должности судьи и надел мантию, не содержит в себе опыта практической юриспруденции, такому судье при рассмотрении коммерческих споров будет сложно. Ведь он не знает коммерческой жизни.  

При том что в спорах, которые рассматриваются в арбитражных судах, поднимаются сложнейшие вопросы, связанные с банкротством, с привлечением к субсидиарной ответственности лиц, которые довели компанию до несостоятельности. С оспариванием сделок, с привлечением к ответственности директоров, которые действуют во вред интересам компаний. На мой взгляд, крайне тяжело разрешать такие споры правильно, если у тебя нет практического бэкграунда. 

Если ты не знаешь бизнес-жизнь изнутри, ее изнанку, не имеешь представления, принято ли в бизнесе делать то, что делал директор, можно ли совершать такие сделки в тех условиях, в каких находился он, как ты можешь выносить суждение о том, действительно ли глава компании действовал против ее интересов?! 

Поэтому, к огромному сожалению, ошибки в делах, связанных с непременным наличием бизнес-опыта у того, кто рассматривает спор, завязаны на технологию формирования судейского корпуса. А она сегодня является в России доминирующей. 

Материал написан на основе выступления на XVI Международной научно-практической конференции «Ковалевские чтения». http://ekb.dk.ru/news/pyat-prichin-strashnyh-oshibok-sudey-v-arbitrazhah-pochemu-vy-nikogda-ne-dokazhete-svoi-ubytki-237118065?fbclid=IwAR2vVi5ZT-g0YXhSXDN5K7jPbnW6BZvS6MnjTZKkNsk3ihRkXss6xMqFMZY

Гражданский процессуальный кодекс, N 138-ФЗ | ст. 330 ГПК РФ

1. Основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке являются:

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;

2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела;

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела;

4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

2. Неправильным применением норм материального права являются:

1) неприменение закона, подлежащего применению;

2) применение закона, не подлежащего применению;

3) неправильное истолкование закона.

3. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения.

4. Основаниями для отмены решения суда первой инстанции в любом случае являются:

1) рассмотрение дела судом в незаконном составе;

2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;

3) нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производство;

4) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;

5) решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда подписано не тем судьей или не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело;

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания в письменной форме или подписание его не теми лицами, которые указаны в статье 230 настоящего Кодекса, в случае отсутствия аудио- или видеозаписи судебного заседания;

7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения.

5. При наличии оснований, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных настоящей главой. О переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции выносится определение с указанием действий, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроков их совершения.

6. Правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по одним только формальным соображениям.

Постоянная ссылка на документ

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

URL документа [скопировать]

HTML-код ссылки для вставки на страницу сайта [скопировать]

BB-код ссылки для форумов и блогов [скопировать]

в виде обычного текста для соцсетей и пр. [скопировать]

Скачать документ в формате

Судебная практика по статье 330 ГПК РФ:

  • Решение Верховного суда: Определение N 18-КГ17-162, Судебная коллегия по гражданским делам, кассация

    Однако суд апелляционной инстанции не устранил допущенные судом первой инстанции нарушения норм процессуального права и в нарушение части 5 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции, чем лишил Коваленко СС права на судебную защиту…

  • Решение Верховного суда: Определение N 5-КГ17-89, Судебная коллегия по гражданским делам, кассация

    Основания и порядок рассмотрения гражданских дел судом апелляционной инстанции без учета таких особенностей установлены статьей 330 этого же кодекса. В качестве названных особенностей абзацем вторым части 1 статьи 327′ Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено что дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными…

  • Решение Верховного суда: Определение N 5-КГ17-12, Судебная коллегия по гражданским делам, кассация

    Рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, является безусловным основанием для отмены решения суда первой инстанции…



Несмотря на то что, количественная характеристика наличия судебной ошибки в практике суда все еще невероятно велика, законодательного определения понятию «судебная ошибка» нет. Как впрочем, единого понятия не составили и авторы юридической литературы. Следовательно, ученые на данную проблематику все ещё активно дискутируют.

Советский и российский учёный-правовед В. Н. Кудрявцев в своей работе определяет ошибку как ложное утверждение или деятельность, не приводящая к достижению поставленной цели [7].

В. Н. Устюгов в своей работе «Судебные ошибки: проблемы, интерпретации, понятия» пишет, что судебная ошибка — это результат судебной деятельности, свидетельствующий об отступлении от целей судопроизводства. Ее необходимыми признаками являются 1) появление при вынесении итогового судебного акта; 2) предполагаемый характер; 3) констатация и устранение специальным уполномоченным субъектом в специальном порядке; 4) специфический характер доказывания; 5) независимость от вины судьи, принявшей итоговый акт [10].

Проанализировав некоторые суждения ученых, прихожу к выводу, что судебная ошибка это не соответствующее действительности, ложное утверждение суда или непреднамеренно совершенное действие нарушающие принципы права, нормы материального и процессуального права, влекущие последствия не достижение целей гражданского процессуального права и являющееся основанием освобождения от юридической ответственности.

Также следует разобрать классификации судебных ошибок, которые приводят авторы юридической литературы в своих работах. К нынешнему времени ученые теоретики смогли разработать большое количество классификаций судебных ошибок. И начать классификацию судебных ошибок следует по критерию причины. Указанное подразделение существовало еще в дореволюционной процессуальной литературе и о ней писал Васьковский Е. В. в учебнике гражданского процесса 1917 г. В этой классификации ошибки делят на субъективные (происхождение такой ошибки следует искать в несовершенстве субъективного познания судьи) и объективные (те, у которых первопричиной являются объективные факторы: ложь и сокрытие участниками гражданского процесса необходимых фактов от суда, существование пробелов в законодательстве или наличие пробелов в нем; возникновение таких факторов невозможно предупредить даже при самом добросовестном обращении судьи к своим должностным требованиям) [4].

Применение классификации ошибки по критерию причины, то есть разделение на субъективные и объективные, имеет значительное практическое применение. Оно позволяет объективно оценить личность судьи совершившего ошибку, это имеет значение при привлечении к судье дисциплинарной ответственности.

Далее классификации судебных ошибок я начну приводить с оснований классификации в зависимости от последствий, к которым они привели.

По данному основанию судебные ошибки подразделяются на существенные и несущественные.

Существенными называют те ошибки, которые обязуют судью устранить их, то есть, судебная ошибка оказывается существенной только в том случае, если она послужила или служит основанием к полной отмене или частичному изменению судебного решения. Несущественной называют такую ошибку, которая не отнесена законодателем к основаниям отмены и изменения решения суда.

В зависимости от своего содержания юрисдикционно-процессуальные ошибки делятся на: описки, опечатки, арифметические ошибки, неверную оценку доказательств по делу, неправильное применение норм материального или процессуального права.

Так же представляется необходимым привести классификацию судебных ошибок, о которой в своей работе пишет С. В. Скрипина. Ученый производит разделение ошибок по объективному восприятию и процессуальному реагированию, ошибки выявленные и латентные. Выявленные — ошибки, утвержденные судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Латентные ошибки это те, которые не были выявлены вышестоящими инстанциями, они не обуславливают ни изменение, ни отмену судебного решения. Их существование негативно сказывается на авторитете судьи и всего правосудия в целом [9].

По отраслевому основанию ошибки делятся на материальные и процессуальные. Здесь устанавливается диалектическая зависимость негативного последствия, наступающего вследствие нарушения или невыполнения норм материального или процессуального права. Ч. 2 ст. 330 ГПК называет следующие материально-правовые судебные ошибки: суд не применил закон, подлежащий применению; суд применил закон, не подлежащий применению; суд неправильно истолковал закон. Также в этой статье говориться, что нарушение норм процессуального права являются судебной ошибкой только в том случае, когда это способствовало принятию неправильного решения [1].

Важным для классификации судебных ошибок является их повторяемость и распространённость, в зависимости от данных ошибок судебные ошибки разделяются на типичные и атипичные.

Критерием типичных ошибок служит. Во-первых, они должны быть однородными, то есть это аналогичное нарушение закона в похожих гражданских делах. Во-вторых, они должны повторяться и отвечать определенному временному критерию. И последнее, они должны быть выявлены в деятельности судов (судей).

К атипичным судебным ошибкам относятся единичные, неповторяющиеся, случайные ошибки, например, ошибки, которые могут возникнуть из-за невнимательности судьи [2].

Достаточно детальную классификацию судебных ошибок разработала Э. В. Казгериева, в работе Кудрявцева Е. В., Прокудина Л. А. «Как написать судебное решение», также имеется указание на данную классификацию. Она разработала разделение ошибок по стадиям судебного правоприменения. Предложила выделить: ошибки совершаемые при установлении фактических обстоятельств; ошибки совершаемые при установлении правовой основы дела; ошибки совершаемые при принятии решения по делу [5].

Остановимся на ошибках в установлении фактических обстоятельств. Они возможны как в виде установления факта при отсутствии к тому достаточных оснований, так и в виде отрицания факта при наличии оснований для признания его существующим. Эти виды ошибок могут относиться к установлению как предмета доказывания в целом, так и его отдельных элементов. Ошибки в установлении главного факта являются недостоверным итогом судебного исследования в целом, а частные судебные ошибки допускаются судом в ходе самого исследования. Именно из частных ошибок суда формируется общий ошибочный вывод о существовании самого правонарушения и виновности правонарушителя. Если в системе фактических данных, лежащих в основе вывода суда, имеются данные не точные или ложные, если остались без необходимой проверки обстоятельства, противоречащие выводам суда, изложенным в решении, либо в процессе доказывания были допущены существенные нарушения процессуального закона, эти дефекты доказывания частного характера часто предопределяют и ошибочный вывод суда. Ошибки суда в установлении отдельного факта, в оценке достоверности отдельного средства доказывания в большинстве случаев влияют на истинность решения.

Перечисленные выше возможные судебные ошибки относятся к нарушениям таких предъявляемых к судебному решению требований, как законность и обоснованность. Вместе с тем судом могут быть нарушены и другие требования (полноты, определенности и безусловности) [6].

Чулюкин Л. Д., кандидат юридических наук, и Гурьянова В.В предлагают классификацию в зависимости от того, в какой части юрисдикционного акта содержится ошибка. Они считают, что необходимо разграничивать: ошибки, произведенные во вводной, описательной, мотивировочной и (или) резолютивной частях судебного решения. Теоретики в своей работе «Ошибки в юрисдикционном юридическом процессе» говорят, что огромное количество описок, грамматических и орфографических ошибок, отсутствие согласованности слов в предложении описательной и (или) мотивировочной частях текста судебного решения, не могут свидетельствовать о правомерности и обоснованности такого решения и является основанием для его отмены. Некоторые теоретики излогают мысль о том, что не такое уж и большое значение имеют ошибки в мотивировочной части, как ошибки в резолютивной части. Так как неточный смысл содержания резолютивной части затем переносится в исполнительный лист, что обеспечивает большие трудности на практике [3]. Чулюкин Л. Д. и Гурьянова В.В напротив же считают, что ошибки в описательной и мотивировочной частях не менее существенны, чем в резолютивной. Так как в ходе всего процесса свершение судом правосудия требовательным является соблюдение принципа законности и обоснованности судебного решения. Ведь, в мотивировочной части важно верно устанавливать и правильно указывать материальные и процессуальные нормы. А резолютивная часть решения суда состоит из выводов суда, которые должны быть следствием фактических обстоятельств, изложенных в мотивировочной части. Следовательно, ошибки в описании фактических обстоятельств дела и обосновании выводов в мотивировочной части могут привести к возникновению ошибок в резолютивной части [11].

Б.В. Красильников считает, что суды в процессе судопроизводства часто допускают всякие отступления от наиважнейших целей правосудия закрепленных в законах российского государства. Борис Викторович делит такие отступления, на ошибки фактические и юридические.

Фактически судебная ошибка как нарушение главных целевых направлений гражданского судопроизводства рождается с момента реализации судом таких действий, которые, в сопоставлении с процессуальными нормами, являются неправовыми или несвоевременными.

Юридически судебная ошибка может иметь место лишь после установления в процессуальном порядке наличия нарушения судом соответствующих требований нормы закона. Так как суд представляет собой государственно-властный орган, то соответственно деятельность суда должна реализовываться строго в соответствии с требованиями процессуального регламента и обязательной фиксацией всех ее результатов. А это значит, что каждая неправильность, допущенная судом, может быть установлена в качестве судебной ошибки. Но это может случится лишь после установления такой судебной ошибки компетентной судебной инстанцией в предусмотренном законом порядке. До официального признания фактически допущенной судом оплошности, она может рассматриваться в качестве судебной ошибки лишь предположительно [8].

Итогом проделанной выше работы можно отметить, что классификаций судебных ошибок много. Значение эти классификации имеют больше для науки, нежели для практики. Хотя очень весомая классификация дана в ГПК и по этим положениям можно найти много судебных решений которые подавались в апелляцию из-за нарушения процессуальных или материальных норм. Это говорит о том, что судьи совершают ошибки, но граждане, заметив это, могут обжаловать решения. Таким образом, права человека на судебную защиту все-таки исполняются.

Литература:

  1. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ //Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, N 46, ст. 4532.
  2. Анишина Д. И., Файзулина Г. С. Судебная ошибка в гражданском судопроизводстве: понятие, проблемы, предупреждение // Материалы всероссийской НПК «Наука. Общество. Образование». 2017.
  3. Бычков А. И. Актуальные проблемы судебного разбирательства. М.: Инфотропик Медиа, 2016. С. 480.
  4. Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса. Изд. 2-е, перераб. М., 1917. С. 33–34.
  5. Казгериева Э. В. Классификация судебных ошибок // Мировой судья. 2006. № 8. С. 2–6.
  6. Кудрявцева Е. В. Прокудина Л. А. Как написать судебное решение. М.: «Издательство Юрайт», 2015.С.152.
  7. Кудрявцев В. Н., Петрухин И. Л. Эффективность правосудия и проблема устранения судебных ошибок. Монография. / М.: Институт государства и права Академии наук СССР. 1975. С. 95.
  8. Красильников Б. В. дис. Судебная ошибка по гражданскому делу как следствие несовершенства материального и процессуального законодательства. М. 2002.С.236.
  9. Скрипина С. В. Понятие, виды и причины судебных ошибок в гражданском процессе// Отечественная юриспруденция. 2017. № 5 (19) том 2.
  10. Устюгов А. А. Судебные ошибки: проблемы, интерпретации, понятия // Молодой ученый. — 2013. — № 5. — С. 556–558.
  11. Чулюкин Л. Д. Гурьянова В. В. Ошибки в юрисдикционном юридическом процессе// Журнал Вестник экономики, права и социологии. № 3. 2017.

Основные термины (генерируются автоматически): ошибка, судебная ошибка, мотивировочная часть, судебное решение, резолютивная часть, суд, классификация, установление, гражданский процесс, юридическая литература.

В силу ч. 1 ст. 200 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) после объявления решения суд, принявший решение по делу, не вправе отменить или изменить его.

Изготовление и вручение сторонам по делу различных по содержанию судебных решений, отличных от принятых и ранее оглашенных в судебном заседании по результатам рассмотрения дела не допускается.

Однако на практике имеют место случаи, когда в решении суда допускаются описки в фамилиях и инициалах лиц, участвующих в деле, датах, номерах документов, суммах.

Порядок исправления описок и явных арифметических ошибок в решении суда определен ч. 2 ст. 200, ст. 203.1 ГПК РФ. Так, суд может по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в решении суда описки или явные арифметические ошибки.

Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.10.2019 из ГПК РФ исключены положения, согласно которым вопрос о внесении исправлений в решение суда рассматривался в судебном заседании.

Согласно ст. 203.1 ГПК РФ вопросы исправления описок и явных арифметических ошибок рассматриваются судом в десятидневный срок со дня поступления заявления в суд без проведения судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле. Однако, в случае необходимости суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, известив их о времени и месте его проведения.

По результатам рассмотрения суд выносит определение, которое направляется лицам, участвующим в деле, в течение трех дней со дня его вынесения. На такое определение суда может быть подана частная жалоба.

Для правильного исполнения судебного постановления также играет важную роль разъяснение его резолютивной части, так как именно в ней формулируется основа исполнительного листа.

В соответствии со ст. 202 ГПК РФ в случае неясности решения суда, принявший его суд по заявлению лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя вправе разъяснить решение суда, не изменяя его содержания.

Разъяснение решения суда допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого решение суда может быть принудительно исполнено.

При этом в соответствии с п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» суд не может под видом разъяснения изменить, хотя бы частично, существо решения, а должен только изложить его же в более полной и ясной форме.

Порядок разъяснения решения суда установлен ст. 203.1 ГПК РФ и не отличается от порядка исправления описок и явных арифметических ошибок.

Аналогичные нормы содержатся в ст. ст. 184, 185 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Об исправлении описок и ошибок в решении суда

В силу ч. 1 ст. 200 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) после объявления решения суд, принявший решение по делу, не вправе отменить или изменить его.

Изготовление и вручение сторонам по делу различных по содержанию судебных решений, отличных от принятых и ранее оглашенных в судебном заседании по результатам рассмотрения дела не допускается.

Однако на практике имеют место случаи, когда в решении суда допускаются описки в фамилиях и инициалах лиц, участвующих в деле, датах, номерах документов, суммах.

Порядок исправления описок и явных арифметических ошибок в решении суда определен ч. 2 ст. 200, ст. 203.1 ГПК РФ. Так, суд может по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в решении суда описки или явные арифметические ошибки.

Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.10.2019 из ГПК РФ исключены положения, согласно которым вопрос о внесении исправлений в решение суда рассматривался в судебном заседании.

Согласно ст. 203.1 ГПК РФ вопросы исправления описок и явных арифметических ошибок рассматриваются судом в десятидневный срок со дня поступления заявления в суд без проведения судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле. Однако, в случае необходимости суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, известив их о времени и месте его проведения.

По результатам рассмотрения суд выносит определение, которое направляется лицам, участвующим в деле, в течение трех дней со дня его вынесения. На такое определение суда может быть подана частная жалоба.

Для правильного исполнения судебного постановления также играет важную роль разъяснение его резолютивной части, так как именно в ней формулируется основа исполнительного листа.

В соответствии со ст. 202 ГПК РФ в случае неясности решения суда, принявший его суд по заявлению лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя вправе разъяснить решение суда, не изменяя его содержания.

Разъяснение решения суда допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого решение суда может быть принудительно исполнено.

При этом в соответствии с п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» суд не может под видом разъяснения изменить, хотя бы частично, существо решения, а должен только изложить его же в более полной и ясной форме.

Порядок разъяснения решения суда установлен ст. 203.1 ГПК РФ и не отличается от порядка исправления описок и явных арифметических ошибок.

Аналогичные нормы содержатся в ст. ст. 184, 185 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Выделение
признаков судебной ошибки помогает
раскрыть ее сущность, чего нельзя сказать
о попытках выделения и классификации
причин судебных ошибок.

Отрицательное
отношение к подобным попыткам складывается
потому, что выделение причин судебных
ошибок сводится к простому перечислению
факторов, способных повлиять на
возникновение ошибки. Попытки же
классифицировать выделенное в принципе
не имеют ни познавательного, ни
практического значения. Термин «причина»,
используемый применительно к факторам,
повлекшим судебную ошибку, вводит и
исследователей, и правоприменителей в
заблуждение, поскольку определенное
явление без достаточных к тому оснований
пытаются представить понятием, имеющим
философские корни. Философская категория
«причина», изучаемая в философии
в совокупности с другой категорией —
«следствие», фиксирует генетическую
связь между явлениями, когда одно явление
(причина) своим действием вызывает
(порождает) другое явление (следствие)
*(59)
.
Исследователи причин судебных ошибок
эту связь (причина — следствие) разрывают,
а фактически философскую категорию
«причина» низводят до обыденного
уровня и соединяют ее с понятием
«условие».

Устойчивое
словосочетание «причины и условия
судебных ошибок» (сейчас уже трудно
определить, с чьей легкой руки оно вошло
в обиход и при каких обстоятельствах
возникла эта устойчивость — здесь
возможен и субъективный фактор) настолько
утвердилось в юридической литературе,
что большинство авторов, по нашему
мнению, используют его, не задумываясь
о содержательной стороне.

С
лингвистической точки зрения употребление
словосочетания «причины и условия»
более привлекательно, чем употребление
терминов «обстоятельства» или
«факторы» (хотя, в сущности, именно
о них и речь). Но употребивший такое
словосочетание исследователь попадает
в ловушку: он встает перед необходимостью
найти и раскрыть эти причины, а столкнувшись
со множеством факторов, влекущих судебные
ошибки, невольно пытается их упорядочить,
классифицировать. Именно эта деятельность,
на наш взгляд, и является тупиковой.

В
действительности же подход к указанной
проблеме должен быть иным. Начнем с
того, что многообразные явления жизни
не всегда и не везде могут быть поняты
через категорию «причина». Принцип
причинности — исторически первый
универсальный объяснительный принцип
в научном познании. долгое время имела
место абсолютизация объяснительного
статуса принципа причинности. Однако
переход науки к более сложным объектам
обнаружил множество иных, не причинных
зависимостей; освоение наукой различного
рода социальных систем обусловило
формирование новых категорий — «цель»,
«самоорганизация», «прямые и
обратные связи» и др.
*(60)

Все
это указывает на отсутствие необходимости
искать именно причины, поскольку факторы
влияния более разнообразны и не могут
быть полностью сведены к причинным
связям. Поэтому если в поисках причин
судебных ошибок исходить из первоначального
философского понятия причины как
категории, то база исследования сузится
— не все факторы, влекущие судебные
ошибки, могут быть определены как
причины. Если же причинами называть все
факторы, влекущие судебные ошибки, тогда
следует освободиться от «философских
корней» и оговаривать, что используется
только термин, ничего общего с философской
категорией не имеющий. Последний вариант,
возможно, покажется удобным, но с научной,
познавательной точки зрения он должен
быть отвергнут, поскольку ведет к
заблуждениям.

Одним
из таких заблуждений, как было сказано
выше, являются попытки классифицировать
причины судебных ошибок либо
классифицировать и причины, и условия
судебных ошибок.

Любая
классификация является способом познания
конкретного явления, помогает раскрыть
его сущность. Примером может служить
известная в гражданском процессуальном
праве классификация доказательств.
Такая классификация имеет не только
познавательное, но и практическое
значение: так и выделение косвенных
доказательств помогает выработать
правила их использования.

В
познавательном и практическом значениях
классификации причин (и условий) судебных
ошибок следует усомниться. Такая
классификация либо надуманна, либо
сводится к простому перечислению причин,
результатом которого становятся
неконкретные и неисчерпывающие перечни.

Причины
судебных ошибок в литературе обычно
сводят к объективным и субъективным.
Так, А.С. Грицанов все причины ошибок
подразделял на две группы: причины, не
связанные с личностью судьи (т.е.
объективные), и причины субъективного
характера. К первой группе он относил
наличие подготовки к судебному заседанию,
качество проведенного судебного
разбирательства, совершенствование
материальных законов и условия работы
судей; ко второй — юридическую и
профессиональную подготовку судьи, его
профессиональные качества, уровень
правосознания и общей культуры,
психологическую подготовку
*(61)
.
И.М. Зайцев, напротив, причины судебных
ошибок видел главным образом в личностном
начале, полагал, что причины эти
субъективны. Другие факторы тоже
оказывают воздействие, но их роль
настолько незначительна, что можно либо
пренебречь ими в практической деятельности,
либо отнести их к условиям совершения
ошибок
*(62)
.
Причинами судебных ошибок И.М. Зайцев
считает: недостаточную юридическую
квалификацию судей; недобросовестное
отношение к выполнению служебных
обязанностей; совершение судьями
преступных действий. Первопричины
судебных ошибок, по его мнению, находятся
за пределами судопроизводства и имеют
непроцессуальный характер. Кроме того,
автор настаивает на важности отграничения
причин судебных ошибок от условий,
которые более многочисленны, связаны
с судебным познанием, судебным
правоприменением, организацией работы
суда, общими условиями жизнедеятельности
судей
*(63)
.

В
современных исследованиях авторы,
отмечая разнообразие представленных
в различных источниках причин судебных
ошибок, все же предлагают свести их к
двум группам: обстоятельствам субъективного
характера и обстоятельствам, имеющим
объективный характер
*(64)
.
Другие авторы сосредотачиваются в
работах на отдельных факторах, влекущих
судебные ошибки, — проблемах подготовки
судьи-профессионала и отбора кандидатов
на должность судьи
*(65)

(что отмечается как фактор субъективный)
или проблемах действующего законодательства,
применяемого судьями, и отвлечения их
на выполнение не свойственных правосудию
функций
*(66)

(объективные факторы). Г.А. Жилин,
отстаивающий узкий подход к определению
сущности судебной ошибки, выделяет в
качестве причин судебных ошибок проблемы
в профессиональной подготовке и
недостаточный опыт работы судьи;
недостатки в сфере индивидуальных
психологических свойств личности судьи;
небрежность и упущения в работе
*(67)
.
Таким образом, он выделяет именно
субъективные факторы.

Оценивая
упомянутые исследования, следует
отметить, что ни одно из них не создает
цельной картины затронутой проблемы.
Каждый исследователь может иметь
собственный взгляд на эту проблему, и
каждый будет прав и неправ одновременно:
прав, поскольку укажет на конкретные,
имеющие место факторы, действительно
влекущие судебные ошибки; неправ,
поскольку на отдельных примерах будет
пытаться построить единую конструкцию,
применимую для всех без исключения
рассматриваемых судом дел. Между тем
любое рассматриваемое судом дело
независимо от его сложности сугубо
индивидуально, требует индивидуального
подхода.

Непродуктивными
следует признать и попытки отграничения
причин судебных ошибок от условий их
совершения. В этих случаях авторы опять
же берутся за классификацию, однако в
итоге не могут дать ни четкого разделения
понятий, ни выстроить имеющую практическое
либо познавательное значение систему.
Это особенно показательно демонстрируют
конкретные диссертационные исследования.

Е.Г.
Тришина предлагает причины судебных
ошибок подразделять на основные и
второстепенные, или причины первого и
второго порядка. Основную причину автор
определяет как причину, «которая при
определенном условии или условиях с
необходимостью
(выделено мною. — Л.Т.) порождает судебную
ошибку». Второстепенная причина —
«такое обстоятельство, которое при
определенных условиях лишь может
породить негативные последствия»
*(68)
.
В указанном разделении уже заложено
противоречие, поскольку сама же Е.Г.
Тришина причины всех судебных ошибок
определила как «обстоятельства, с
неизбежностью порождающие отрицательные
последствия при определенных условиях»
*(69)
.
Таким образом, определение причин
судебных ошибок в целом и определение
основной причины совпадают. В этом
случае получается, что обстоятельства,
выделенные в классификации как
второстепенные причины, в качестве
причин вообще рассматриваться не могут,
поскольку не подпадают под общее
определение причин судебных ошибок,
самим автором и предложенное.

Основные
причины судебных ошибок Е.Г. Тришина
предлагает подразделять на субъективные
и объективные. К субъективным она относит
недостаточный уровень образования,
профессиональной подготовки; халатное,
безответственное отношение к служебным
обязанностям; злоупотребление должностным
положением и др.; к объективным причинам
— противодействие и осложнение деятельности
судей юридически и фактически
заинтересованными лицами; противоречивость,
неясность и громоздкость действующего
законодательства и др. Второстепенные
причины Е.Г. Тришина не подвергает
внутренней классификации, а лишь
перечисляет их: сложность установления
истины, односторонность и неполнота
доказательств, сложный процесс логического
вывода и др.
*(70)

Обратим
внимание, что все предложенные автором
перечни приблизительные по характеру
и открытые (неисчерпывающие). При этом
автор не предлагает какой-либо сущностной
характеристики, объясняющей, почему
одни факторы отнесены к основным
причинам, другие — к второстепенным,
почему одни из основных причин названы
субъективными, другие — объективными.
А такие сущностные характеристики (при
заявленной важности классификации
причин) совершенно необходимы. Поскольку
перечни, предложенные Е.Г. Тришиной, —
открытые, то при необходимости отнести
фактор, прямо не названный в перечне, к
тому или иному виду причин судебных
ошибок правоприменитель столкнется с
вопросом: каким критерием при этом
следует руководствоваться?

Кроме
того, само распределение факторов по
классификационной схеме тоже вызывает
возражения. Как уже было указано,
односторонность и неполноту доказательств
Е.Г. Тришина относит к второстепенным
причинам. Но такой дефект доказательств
в равной мере может образоваться как
вследствие халатного отношения к
служебным обязанностям (то, что автор
определил в своей классификации как
основную и субъективную причину), так
и вследствие противодействия судье со
стороны заинтересованных лиц (то, что
классифицировано как причина основная
и объективная). Налицо неоднозначные,
зависящие исключительно от характера
конкретного дела причинно-следственные
связи факторов, укладывать которые в
жесткие схемы в принципе нецелесообразно.
Тем не менее Е.Г. Тришина предлагает
классифицировать не только причины, но
и условия совершения судебных ошибок,
и также выделить основные и дополнительные
*(71)
.
В основу этой классификации также
положены неисчерпывающие перечни,
отсутствуют сущностные характеристики,
которые позволили бы прямо не указанные
в перечнях факторы классифицировать
на основные и дополнительные. Не
предложены также сущностные характеристики,
позволяющие разграничить причины и
условия. В связи с этим некоторые моменты
вызывают недоумение: почему, к примеру,
профессиональная самоуверенность
отнесена к дополнительным условиям, а
не к субъективным причинам судебных
ошибок? Недоумение вызывает и отсутствие
анализа конкретных условий судебных
ошибок, пусть даже выборочного и
фрагментарного, как это сделано в
отношении некоторых причин судебных
ошибок.

Вероятно,
Е.Г. Тришина чувствует уязвимость своей
позиции, иначе никак нельзя объяснить
ее парадоксальный и из предшествующих
рассуждений, казалось бы, не вытекающий
вывод. Автор приходит к выводу не о
взаимозаменяемости причин и условий,
не о возможности перехода причины в
условие и наоборот, а о том, что «меняться
местами могут сами причины и условия
между собой, т.е. основная причина может
стать второстепенной, а дополнительное
условие может стать основным, и наоборот»
*(72)
.

Если
же причины и условия могут меняться
местами, то в чем тогда смысл их выделения
и классификации? Здесь не усматривается
ни познавательного, ни практического
значения. Любая попытка практической
реализации выводов о разделенных
причинах и условиях приведет к
недоразумениям.

Например,
Б.В. Красильников называет несовершенство
законодательства условием совершения
судебных ошибок и определяет, в каких
формах это несовершенство проявляется:
нечеткость формулировки; противоречие
нормативным актам, имеющим равную или
большую юридическую силу; пробел в
законодательстве; несоответствие
требований нормы условиям реальности.
Однако далее все выделяемые формы
проявления несовершенства законодательства
он подразделяет на причины и условия,
при этом нечеткость формулировок у него
— условие совершения судебных ошибок,
а все остальные названные формы — причина
*(73)
.
Такая позиция вызывает недоумение.
Несовершенство законодательства автор
изначально отнес к условиям совершения
судебных ошибок. Почему же три из четырех
форм такого несовершенства он затем
классифицирует как причины совершения
судебных ошибок? Налицо утрата
провозглашенного самим же автором
классификационного критерия, при котором
«причина с необходимостью порождает
следствие только при наличии определенных
условий»
*(74)
.

Путаница
в понятиях происходит от того, что авторы
задаются целью создать общую конструкцию,
между тем как любое судебное дело —
индивидуально. Провозглашение важности
отделения причин от условий и необходимости
классификации причин и условий вступает
в противоречие с реальным результатом
такого разграничения и классификации.
При конструировании общей схемы путаница
и смешение понятий неизбежны. Сказанное
не означает, что отсутствуют факторы,
вызвавшие судебную ошибку. Они имеются,
только в каждом конкретном деле они
индивидуальны. Для каждого дела, где
допущена судебная ошибка, сложится своя
уникальная ситуация, исходя из которой
можно будет определить, какие факторы
эту ошибку повлекли.

Не
следует забывать о том, что судебная
ошибка представляет собой недостижение
целей судебной деятельности и возникает
только при принятии итогового судебного
акта. Классификаторы причин судебных
ошибок видят их слишком широко, понимая
под судебными ошибками любые неправильности,
чем делают задачу классификации еще
более трудной: при этом нужно
классифицировать бесконечное число
факторов.

Личный
опыт автора, неоднократно принимавшего
участие в обобщении судебной практики
в судах Омской области, свидетельствует
о том, что при выявлении факторов,
порождающих судебные ошибки, к каждому
судебному делу следует подходить
индивидуально, каждое судебное дело
следует отдельно изучать, не укладывая
его в заранее заготовленные абстрактные
и обобщенные схемы. Сначала обнаружится
повторяемость, потом выявится тенденция.
Движение от частного к общему, «снизу»,
когда конкретные дела впоследствии
группируются в зависимости от выявленных
погрешностей в судебной деятельности,
помогает реально обобщать сложившуюся
практику и выявлять тенденции. В
большинстве судебных дел допущенные
нарушения индивидуальны и не могут быть
подвергнуты обобщению. Большинство
таких нарушений, кроме того, не является
судебными ошибками.

При
знакомстве с делами, рассмотренными
судами Омской области, автором были
выявлены два типа повторяющихся
нарушений: необоснованный переход к
заочному производству; неправильное
определение состава лиц, участвующих
в деле, и их процессуального положения
в делах с участием несовершеннолетних.

Необоснованный
переход к заочному производству связан
с неправильным применением ч. 1 ст. 233
ГПК РФ. Однако выявленная тенденция не
означает, во-первых, что во всех случаях
имели место именно судебные ошибки, а
во-вторых, что факторы, повлекшие судебные
ошибки, — одинаковы.

Например,
по одному из дел иск был заявлен ОАО
«Омский аэропорт» к ответчикам
Ишалову, Бородаенко, Токареву и
Огородникову
*(75)
.
В судебное заседание не явились все
четверо ответчиков, но у двоих в деле
были заявления о рассмотрении дела в
их отсутствие, а со стороны двух других
(Ишалова и Токарева) присутствовали
представители.

В
такой ситуации не было оснований выносить
заочное решение. Вместе с тем неправильное
применение судом нормы процессуального
права в данном случае нельзя рассматривать
как судебную ошибку — оно не привело и
не могло привести к неправильному
разрешению дела. Нет здесь и безусловного
основания к отмене, когда дело
рассматривается судом в отсутствие
кого-либо из лиц, участвующих в деле, не
извещенных о времени и месте судебного
разбирательства (п. 2 ч. 2 ст. 364 ГПК РФ),
поскольку ответчики по делу были
надлежащим образом извещены. Уверенно
говорить об отсутствии в данной ситуации
судебной ошибки позволяет именно
индивидуальный подход к делу. Иск ОАО
«Омский аэропорт» представляет
собой один из регреcсных исков, которые
начиная с 1985 г. предъявляются к ответчикам,
признанным по приговору суда виновными
в авиакатастрофе в Омском аэропорту 11
октября 1984 г. пассажирского самолета,
повлекшей гибель пассажиров, экипажа,
материальный ущерб. ОАО «Омский
аэропорт» выплачивает периодические
платежи потерпевшим и регулярно
обращается с регресcными исками к
непосредственным виновникам авиакатастрофы.
Ни для кого из участников правоотношения
ничего нового исходная ситуация не
содержит. Ответчики представляют
документы о размере доходов, на основании
которых просят снизить размер взыскиваемой
суммы. В личной явке в суд они уже давно
не заинтересованы, так как знают
обстоятельства дела и уверены, что их
материальное положение при вынесении
решения будет учтено. Отсутствие
ответчиков в судебном заседании по
такому делу само по себе не повлечет
судебной ошибки. Хотя в другом деле, где
подобных обстоятельств не было бы,
фактор отсутствия ответчика (ответчиков)
мог бы означать, что правосудие не
достигло цели и совершена судебная
ошибка. Вот почему бесполезны клише и
заранее сформулированные схемы причин
и условий судебных ошибок. То, что
теоретически должно ошибку вызвать, ее
не вызывает, и, наоборот, не учтенный в
схеме фактор может повлечь судебную
ошибку. Только индивидуальный подход
к упомянутому делу позволяет сделать
вывод: процессуальные нарушения по делу
были, но не было судебной ошибки.

В
другом деле, по которому также выносилось
заочное решение, обстоятельства сложились
несколько иначе. Новиков, управляя
автомобилем, принадлежащим Семенову,
в интересах которого он выполнял работу
по гражданско-правовому договору,
допустил наезд на пешехода Новокшенову,
последняя в результате ДТП скончалась.
Новиков был осужден к лишению свободы.
Муж погибшей (инвалид) в интересах
малолетнего ребенка предъявил иск к
Новикову и Семенову как солидарным
ответчикам о возмещении вреда лицу,
потерявшему кормильца
*(76)
.
В исковом заявлении местом нахождения
Новикова было названо место, где он
отбывал наказание, а место жительства
Семенова было указано неправильно.
Новикову ни исковое заявление, ни
повестку вручить не смогли, так как к
тому времени он уже освободился, а
повестка, направленная Семенову,
вернулась с отметкой «не проживает».
При таких условиях заочное решение
нельзя было выносить, поскольку не было
соблюдено одно из условий — надлежащее
извещение. К тому же в силу ч. 1 ст. 1079 ГК
РФ в данном случае в качестве ответчика
необходимо было привлечь только Новикова,
что полностью соответствовало
установленному статьей понятию «владелец
источника повышенной опасности». Суд
допустил сразу два нарушения: рассмотрел
дело в отсутствие ответчика, не извещенного
надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания, и привлек в качестве
одного из ответчиков ненадлежащее лицо.
Налицо судебная ошибка, так как цели
судопроизводства не достигнуты, судебная
защита не состоялась. При исполнении
этого ошибочного решения место жительства
Семенова как должника по исполнительному
производству было установлено. Поскольку
о состоявшемся судебном решении он
узнает только от судебных приставов,
то подает в суд, вынесший заочное решение,
заявление о его отмене с ходатайством
о восстановлении срока подачи заявления.
Судья удовлетворяет заявление и отменяет
свое заочное решение. Одну из своих
прежних ошибок при новом разбирательстве
судья устраняет: он признает надлежащим
ответчиком Новикова и именно в отношении
него выносит решение. В судебном заседании
при этом участвовал Семенов; места
жительства Новикова после освобождения
так и не установили, копии искового
заявления, извещения о месте и времени
рассмотрения дела ему не вручали. Тем
не менее суд вынес в отношении него
решение, причем снова заочное. В данном
случае вновь налицо судебная ошибка,
правосудие не достигло цели, ведь
ответчик был лишен возможности участвовать
в рассмотрении дела и повлиять на
характер решения. Несмотря на установленную
приговором вину, Новиков мог оспаривать
размер предъявленных к нему требований,
сложившихся из материального и морального
вреда. Выявить судебную ошибку помог
именно индивидуальный подход к делу.
Приведенное выше дело по иску ОАО «Омский
аэропорт» тоже имело в основе приговор
суда по уголовному делу, но отсутствие
ответчиков в судебном заседании к ошибке
не привело.

Приведенные
дела использованы как иллюстрация к
тезису о том, что на окончательный
результат по делу влияет множество
факторов, но в то же время одни и те же
факторы могут либо оказывать, либо не
оказывать влияние на конечный результат.
При этом повторяемость нарушений в
конкретной сфере не означает, что все
они — судебные ошибки.

Индивидуальный
подход к каждому делу позволяет вычленить
повторяющиеся нарушения, и они становятся
пригодными к качественному обобщению.
Обобщение же позволяет не только
устранить ошибку в конкретном деле, но
и путем публикаций, издания постановлений
Пленума, проведения учебы судей вести
профилактику судебных ошибок, оказавшихся
типичными.

Например,
при обобщении автором дел о возмещении
вреда, рассмотренных судами Омской
области, выявилась типичная ошибка,
связанная с неправильным определением
состава лиц, участвующих в деле, и
процессуального положения каждого из
них. Все указанные ошибки были допущены
при рассмотрении дел с участием
несовершеннолетних. Согласно ст. 1074 ГК
РФ несовершеннолетний, достигший 14 лет,
сам отвечает за причиненный вред. Он
вправе лично защищать свои права в суде,
однако суд обязан привлечь к участию в
таких делах его законных представителей
(ч. 4 ст. 37 ГПК РФ). Права несовершеннолетних
в возрасте до 14 лет защищают в судебном
процессе их законные представители,
однако суд обязан привлекать к участию
в таких делах и самих несовершеннолетних
(ч. 3 ст. 37 ГПК РФ). Необходимо привлекать
обоих родителей, поскольку в соответствии
со ст. 61 Семейного кодекса РФ родители
имеют равные права и несут равные
обязанности в отношении своих детей.

Неправильное
понимание судьями зависимости между
нормами материального и нормами
процессуального права, влияния
материального правоотношения на состав
участников и их процессуальное положение
привело к судебным ошибкам сразу в
нескольких делах.

По
одному из них в качестве ответчика была
привлечена только одна из несовершеннолетних
(17 лет), хотя из приговора суда, приобщенного
к делу, усматривалось, что преступление
она совершила совместно с младшей
сестрой, освобожденной от уголовной
ответственности за недостижением
возраста
*(77)
.

Основанием
для возбуждения другого дела о возмещении
вреда послужил факт избиения 15-летним
подростком мальчика 13 лет. Иск был
предъявлен отцом потерпевшего, последний
к участию в деле не привлекался, мать
потерпевшего была привлечена как третье
лицо без самостоятельных требований
на стороне истца. В качестве ответчиков
привлечены оба родителя правонарушителя,
а последний привлечен как третье лицо
на стороне ответчиков. При рассмотрении
дела по иску отца 15-летнего мальчика
(пострадавшего в ДТП) суд привлекает
подростка в качестве третьего лица,
мать пострадавшего — тоже как третье
лицо. Аналогичные нарушения допущены
этим же судом при рассмотрении других
дел
*(78)
.
Иногда неправильно определяются
участники с обеих сторон: иск заявлен
отцом 15-летней потерпевшей, которая
вообще к участию в деле не привлекалась;
не привлечен к участию в деле и 15-летний
виновник происшествия
*(79)
.

Повторяемость
названных ошибок позволяет говорить о
тенденции допущения судебных ошибок
во всех перечисленных случаях. Типичная
ошибка выявилась не потому, что у автора
была заранее разработанная схема, а
потому, что она двигалась снизу, от
каждого конкретного дела; обобщение
этих дел позволило выявить повторяемость
нарушений, связанных с неправильным
определением субъектного состава в
делах с участием несовершеннолетних.

Фактором,
повлекшим судебные ошибки, в этом случае
является неправильное понимание
механизма действия норм материального
и процессуального права в их совокупности
при рассмотрении дел, где ущерб причинен
несовершеннолетними лицами.

Несмотря
на то что выявленные ошибки повторялись,
они не утратили индивидуальных свойств.
В одном из дел это было неправильное
понимание зависимости действий суда,
рассматривающего гражданское дело
(ответчицей была только осужденная
девушка), от результата рассмотрения
дела уголовного. В другом случае 15-летние
подростки не привлекались к участию
как истцы или ответчики соответственно,
но здесь влияние оказывает, на наш
взгляд, переход от Гражданского
процессуального кодекса 1964 г. (возрастная
граница ст. 32 ГПК РСФСР как раз и была
установлена в 15 лет) к ГПК РФ 2002 г. — дела
рассматривались в переходный период.
Таким образом, единый фактор — неправильное
понимание механизма взаимодействия
норм материального и процессуального
права — неоднороден. Это означает, что
в каждом деле (а в наших примерах — и в
тех делах, где, казалось бы, выявлена
типичная ошибка) совокупность факторов,
повлекших судебную ошибку, будет
индивидуальной. Стало быть, если и есть
смысл выделять причины и условия,
классифицировать их, то необходимо
осуществлять это применительно к
конкретному делу.

Попытки
создать универсальную модель приводят
лишь к тому, что появляются неисчерпывающие
перечни факторов влияния, не устраняющие
изначальную «спорность» вопроса
о том, относить ли фактор к причинам или
условиям и каково его место в системе
классификационных критериев.

На
наш взгляд, следует отказаться от поиска
именно причин судебных ошибок, поскольку
данный термин неудачен. Попытка выделения
именно причин создает иллюзию, что
судебные ошибки можно искоренить раз
и навсегда, стоит только путем отделения
причин от условий, путем создания точной
классификации эти самые причины
установить. Создается иллюзия, что
выявление причины и ее устранение
приведут к ликвидации судебных ошибок.
Между тем судебные ошибки неизбежны, и
можно говорить лишь о минимизации их
количества и системе их эффективного
устранения. С точки зрения этой
практической цели имеет смысл говорить
не о причинах судебных ошибок, а о
факторах, их порождающих, причем для
каждого конкретного дела.

Предложение
заменить термин «причины судебных
ошибок» термином «факторы, вызывающие
судебные ошибки», уместно потому, что
термин «фактор» своей универсальностью
поглощает и то, что в настоящее время
пытаются назвать «причинами», и
то, что пытаются выделить как «условия».
В такой замене нет игры слов или словесной
перелицовки, но в то же время нет и
введения новой категории либо нового
процессуального института, поскольку
явление, требующее своего обозначения,
существует. В настоящее время это
явление, будучи обозначенным двумя
терминами («причины и условия»),
создает иллюзию нескольких составляющих.
Исследователи пытаются вычленить эти
составляющие, упорядочить их и
классифицировать. Выше на конкретных
примерах (подробное представление
диссертационных исследований и конкретных
судебных дел) показана бесперспективность
подобного пути. Представляется, что в
данном случае сложилась уникальная
ситуация: однажды выбранные и явно
неудачные термины довлеют над содержанием
явления. Поэтому и предлагается удалить
из юридического обихода два термина,
груз которых заставляет искать пути
решения несуществующих проблем (напр.,
«проблем» классификации причин и
условий).

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Причины ошибки trans failsafe prog
  • Причины специфических ошибок на письме
  • Причины ошибки p0523
  • Причины появления 404 ошибки
  • Причины ошибки p0301